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        桂林專利申請

        桂林專利申請

        很多專利申請人由于各種原因被告知自己的專利技術存在缺陷,或者是審查員認為專利無法實施被駁回,下面桂林專利申請小編就帶大家看一看專利被駁回應該正確的處理方法:

        專利局認為申請仍不符合專利法及其實施細則規定的,應當作出駁回申請的決定,書面通知申請人。那么如果專利申請被駁回了怎么辦呢?專利申請人對專利局駁回申請的決定不服的,可以在收到通知之日起3個月內向專利局復審委員會請求復審。

        專利復審決定可能有兩種不同的結論:

        1、維持原駁回決定,駁回專利復審請求。

        2、確認專利復審請求理由成立,或者確認經申請人修改后,申請文件已克服了原駁回決定指出的缺陷,決定撤消原駁回決定,申請退回原審查部門重新審查。

        專利復審決定應當書面通知專利申請人,發明專利申請的申請人對復審決定不服的,可以自收到決定之日起3個月內向北京市中級人民法院起訴。在專利審查程序中,專利申請人應審查員要求陳述意見或進行修改或補正以后,專利局認為申請仍不符合專利法及其實施細則規定的,將作出專利駁回申請的決定,并通知專利申請人。專利申請人對專利局駁回申請的決定不服的,可以自收到通知之日起三個月內向國家知識產權局專利復審委員會請求復審。請求專利復審應當提交專利復審請求書,說明專利復審的理由。

        為了支持專利復審理由或者消除專利申請文件中的缺陷,專利申請人在請求專利復審時,可以附具有關證明文件或資料,也可以對申請文件進行修改,修改應當僅限于消除駁回決定指出的缺陷。專利復審請求應當由全體申請人共同提出,還應當繳納復審費。申請人對復審決定不服的,可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。

        一般來講,因代理人撰寫專利申請文件的層次性,發明專利被駁回的可能性不大,除非對官方的專利審查意見進行消極回應,或者專利內容確實喪失可專利性(例如完全相同的專利申請在先);由于實用新型專利和外觀設計專利不經實質審查程序,因此,除非對官方的專利審查意見消極回應,一般專利不會被駁回;但是,一旦專利被駁回時,就需分析專利被駁回的原因,如確實有可專利性的地方,就應修改自己的申請文件,克服其中存在的缺陷,并向專利復審委員會提請復審。

        商標注冊是一個復雜的過程,對于沒有商標注冊經驗的商標注冊者而言,商標注冊也是一個艱難的過程。由于沒有專業的商標注冊知識,加上沒有辦理經驗,因此在辦理商標注冊時對基本的商標注冊流程和需要準備的材料也不清楚,更別說商標駁回、商標駁回復審等專業名詞了。代辦商標注冊多年,熟知知識產權辦理事宜。小編現在就為您詳細講解何為商標駁回復審及商標駁回復審后該怎么辦等問題。

        一、何為商標駁回復審?所謂商標駁回復審,是指申請注冊的商標經商標局審查后被駁回,申請人對商標局的駁回理由和法律依據不服,而向商標評審委員會申請對該商標進行復審。

        二、為什么商標復審會被駁回?由于我國眾多企業的商標注冊意識越來越強,因此現在商標注冊量大,目前最常見的理由是與在先申請過的商標近似或相同。此外,也會因為違反了商標法第九條至第十三條的規定,主要是指沒有顯著性,容易誤導公眾的商標。如:商標是通用名稱、夸張性宣傳、縣級以上行政地名、僅表示功能、僅有原材料等情況。這些都是商標被駁回的可能因素。作為一家專業的商標注冊代理公司,對商標駁回復審案件也有很深的了解,在代理多家企業商標注冊案件中,也仔細分析并歸類商標駁回復審的原因,并成功幫助多個商標注冊者下成功拿下商標。

        三、如何解決商標駁回復審的問題?

        (一)提起行政訴訟將商標評審委員會起訴到北京市知識產權法院,通過行政訴訟來爭取商標權,如果是對判決有所懷疑和不滿的,可以通過行政訴訟來繼續陳述申請人之正當理由。依法維護自有合法權益不受侵犯。

        (二)重新注冊商標

        1、對于是否需要重新注冊商標,這就需要做到具體問題具體分析,如果是被駁回的商標已經投入使用,一旦注冊不成會造成比較大的損失的,那么通過訴訟去爭取權利就很有必要。

        2、如果該注冊商標還僅僅在籌備階段,尚未投入實際的使用的話,小編覺得可以選擇從新設計新的商標進行注冊,以避免其花費大量的人力物力財力進行訴訟。

        3、如果當事人想保留被駁回的商標,應當在十五天內及時提出復審申請,同時作為送達期間證據的送達信封一定要保留好。

        一般情況下,如果缺乏商標注冊經驗,很多商標注冊者會選擇放棄,尤其是在收到商標駁回復審決定書的時候,一看復審失敗,心想肯定注冊失敗了。但事實并非如此,商標駁回復審失敗,商標還是有希望注冊成功的。因為商標駁回復審失敗并不代表給商標標上了“死刑”,申請人依然可以選擇通過商標行政訴訟的方式來爭取自己的權利。正是由于代理有限公司積極行使商標行政訴訟這個武器,并且提供了大量的商標使用證據,為廣大商標注冊者爭取到了權利。

        商標權是商標專用權的簡稱,是指商標主管機關依法授予商標所有人對其注冊商標受國家法律保護的專有權。商標注冊人依法支配其注冊商標并禁止他人侵害的權利,包括商標注冊人對其注冊商標的排他使用權、收益權、處分權、續展權和禁止他人侵害的權利.商標是用以區別商品和服務不同來源的商業性標志,由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合或者上述要素的組合構成。我國商標權的獲得必須履行商標注冊程序,而且實行申請在先原則。

        商標注冊是產業活動中的一種識別標志,所以商標權的作用主要在于維護產業活動中的秩序,與專利權的作用主要在于促進產業的發展不同。根據《商標法》規定,商標權有效期10年,自核準注冊之日起計算,期滿前6個月內申請續展,在此期間內未能申請的,可在給予6個月的寬展期。續展可無限重復進行,每次續展期10年。

        商標權是一種無形資產,具有經濟價值,可以用于抵債,即依法轉讓。根據我國《商標法》的規定,商標可以轉讓,轉讓注冊商標時轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議,并共同向商標局提出申請。在轉讓商標權時,應當按照《企業商標管理若干規定》的要求,委托商標評估機構進行商標評估,依照該評估價值處理債務抵償事宜,而且,要及時向商標局申請辦理商標轉讓手續。商標侵權的民事責任商標專用權被侵權的自然人或者法人在民事上有權要求侵權人停止侵害、消除影響、賠償損失。

        商標權的主要特征

        (1)專有性商標權的專有性又稱為獨占性或壟斷性,是指注冊商標所有人對其注冊商標享有專有使用權,其他任何單位及個人非經注冊商標所有人的許可,不得使用該注冊商標。

        (2)時間性商標權的時間性也稱法定時間性,是指商標權為一種有期限的權利,在有效期限內才受法律保護,超過有效期限,商標權即終止,不再受法律保護。

        (3)地域性商標權具有嚴格的地域性,這是由商標權的國內法性質所決定的。如果商標的文字、圖案是他人在先享有著作權的作品,兩者肯定是存在沖突的例如說你的商標文字是某書法家的作品,這時候必然會出現與著作權之間的沖突。我國2001年修訂的《商標法》第9條規定:申請注冊的商標,應當有顯著特征,便于識別,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。

        第31條又重復規定了申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利。目前比較一致的看法是,著作權屬于我國《商標法》所規定的在先權利之一。在2001年《商標法》修訂前,有關在先權利的問題是在原《商標法實施細則》第二十五條中,作為以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的一種情形加以規定的?,F行《商標法》把有關在先權利的規定提升到法律的層次,較之過去是一大進步。但是,現行《商標法》中仍然沒有解決商標權與著作權沖突的具體規定,給實務操作造成了一定的困難,在修訂《商標法》時,應考慮對包括著作權在內的在先權利保護問題作出明確具體的規定。

        在實務中,商標權與著作權發生沖突通常表現為兩類案件:一類是商標確權案件,包括著作權人對于經商標局初步審定并公告的商標,在初審公告期內(即3個月內)向商標局提出異議的案件(簡稱商標異議案件),著作權人對于已經注冊的商標,在該商標注冊之日起5年內向商標評審委員會提出爭議的案件(簡稱商標爭議案件)。商標注冊人未經著作權人的許可,將他人享有著作權的作品申請注冊商標,屬于對他人在先著作權的侵犯,在后商標將不予注冊或予以撤銷。

        另一類是著作權人以商標注冊人(或商標使用人,下同)侵犯其著作權為由,向人民法院提起訴訟的著作權侵權糾紛案件??偟膩碚f,有關在后商標是否侵犯在先著作權的問題,與一般情況下的著作權侵權行為的認定并沒有本質區別,采用的都是接觸加相似性的判斷標準。在具體案件中,應從下面幾個層次來進行審查。

        第一,當事人提出權利主張的標的是否構成作品,或者是作品中具有版權性的部分。作品是著作權產生的前提和基礎,是著作權法律關系得以發生的法律事實,沒有作品,就沒有著作權,也就不會發生著作權與商標權的沖突。所謂作品中具有版權性的部分,則是指作品中能夠體現作者的創作思想,具有原創性,作為智力勞動成果應當受到《著作權法》保護的部分。

        第二,該作品早于商標申請注冊日期創作完成。這是對于權利在先性的要求。如果作品創作完成的時間晚于商標申請注冊日期,那么不僅不能產生在先著作權,著作權本身的合法性反而成為問題。當事人主張在先著作權的,應當提交在先創作完成作品的證據,在先公開發表作品的證據,在先進行版權登記的證據等。

        第三,主張權利人為著作權人或者利害關系人。著作權人是指作者本人,或者以繼承、轉讓等方式取得著作權的人。利害關系人一般是指著作權被許可使用人。

        第四,在后商標與他人享有著作權的作品相同或實質性相似。如果在后商標與他人獨創性較強的作品完全相同,原則上可以認定在后商標是對他人在先作品的抄襲、復制。在后商標與他人作品的實質性相似,則是指在后商標與他人作品相似到這樣一種程度,除了認定為復制而不可能有其他的合理解釋。是否構成實質性相似,案件審理人員應從普通消費者的標準出發,根據個案情況加以判定。

        第五,商標注冊人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權的作品。接觸過或者有可能接觸到他人作品,涉及到商標注冊人在申請注冊商標時的主觀狀態,接觸過即為明知,接觸的可能性與應知近似,但在證明標準上略低于應知。著作權人主張商標注冊人有接觸可能性的,應當提交有關其作品傳播方式、范圍的證據。鑒于著作權法并不排斥不同的主體各自獨立創作完成相同或相近的作品,如果商標注冊人能夠證明在后商標是獨立設計完成的,則不構成對他人在先著作權的侵犯。

        第六,商標注冊人未經著作權人的許可。根據《著作權法》及其《實施條例》有關規定的精神,商標注冊人如主張其取得了著作權人的許可,應就下列情形舉證證明:商標注冊人與著作權人簽訂了著作權許可使用合同;或者著作權人作出過直接的、明確的許可其使用作品申請注冊商標的意思表示,原則上,有關許可使用作品的意思表示應以書面形式作出。

        關于認定商標注冊人是否取得著作權人許可的問題,在司法實踐中產生了較大的爭議。有的同志認為,著作權的許可使用不以簽訂書面合同或著作權人的明示授權為要件,著作權人的默示行為也可以成立著作權許可使用合同。這種觀點是欠缺法律依據的。

        對每一個創業者來說,商標注冊都是必須要跨過的一道坎。很多創業者的偶像雕爺就曾說過,對于戰爭,兵馬未動,糧草先行;對于創業,團隊未組,商標先注,商標注冊時間的緊迫性可見一斑。我國《商標法》奉行先注冊先保護的原則,誰先注冊這商標就屬于誰。所以,商標先行注冊是保護商標的最有利法寶。滴滴打車就因為曾用名嘀嘀打車卷入了一場天價商標侵權糾紛。

        所以創業者在組建公司之前,一定要抓緊時間,盡快注冊公司商標,防止被他人注冊,同時檢測自己的商標是否已被注冊,以免帶來不必要的損失。既然注冊商標那么重要,商標注冊申請還必須知道的五個內容:

        1、自然人、法人或者其他組織對其生產、制造、加工、揀選或經銷的商品或者提供的服務需要取得商標專用權的,應當依法向國家工商行政管理總局商標局提出商標注冊申請。

        2、國內的申請人辦理各種商標注冊事宜有兩種途徑:一是直接到商標局辦理;二是委托國家認可的商標代理機構代理。兩種途徑的主要區別是發生聯系的方式不同和提交的書件稍有差別。在發生聯系的方式方面,直接到商標局辦理的,在辦理過程中申請人與商標局直接發生聯系;委托商標代理機構辦理的,在辦理過程中申請人通過商標代理機構與商標局發生聯系,而不直接與商標局發生聯系。

        3、在提交的書件方面,直接到商標局辦理的,申請人除應提交的其他書件外,應提交經辦人本人的身份證復印件;委托商標代理機構辦理的,申請人除應提交的其他書件外,應提交委托商標代理機構辦理商標注冊事宜的授權委托書。國內的申請人直接辦理商標注冊事宜的,應到商標局的商標注冊大廳辦理。

        4、外國人或外國企業在中國辦理商標注冊事宜必須委托商標代理機構代理,但在中國有經常居所或者營業所的外國人或外國企業除外。

        5、委托商標代理機構辦理商標注冊事宜的,應準備的書件和辦理程序可以向商標代理機構咨詢。

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