• <track id="68pf2"></track>
    <output id="68pf2"><legend id="68pf2"></legend></output>
    1. <acronym id="68pf2"><strong id="68pf2"></strong></acronym>
      <p id="68pf2"><label id="68pf2"></label></p>
    2. <p id="68pf2"><strong id="68pf2"><xmp id="68pf2"></xmp></strong></p>
      1. 全國免費咨詢服務熱線
        17732605906

        河池昆吾知識產權代理有限公司
        聯系人:王經理
        電話:17732605906(微信同步)

        產品信息

        您的位置:首頁 > 產品展示 > 崇左專利申請

        崇左專利申請

        崇左專利申請

        專利檢索成為專利人和企業之間的一座橋梁,為推動專利轉化做出了不朽的貢獻,在提交崇左專利申請過程中,專利檢索的結果不僅是判斷相關創新是否值得撰寫專利申請文件的重要因素,也是確定待撰寫的專利申請文件保護范圍的重要依據,崇左專利申請在進行專利檢索文件寫作時,在以下幾個方面起著重要作用。

        1、了解技術方案由于科學和技術的迅速發展,專利申請文件的作者可能不熟悉要編寫的技術領域。在這種情況下,可以通過專利檢索幫助作者理解技術方案。撰寫人可以首先瞄準技術方案專利檢索,并有針對性地了解該技術的基本情況。除了使用技術關鍵詞專利檢索外,還需要盡可能搜索相關領域一些領先公司的專利,以幫助作者了解該領域更先進、更主流的技術。

        2、了解背景技術及其缺陷在撰寫之前,撰寫有必要了解背景技術。背景技術狹義和廣義有兩種含義。狹義上,背景技術是指專利申請人在技術公開書中給出的現有技術。廣義的背景技術是指與要編寫的技術方案相關的所有現有技術。除非下面另有說明,背景技術是指廣義的背景技術。背景技術不僅是作者理解發明點的背景和參考,也是作者準確劃定現有技術與發明點的界限、確定獨立權利要求的保護范圍的重要依據。新修訂的《專利審查指南》還明確了審查員在理解發明時應充分理解說明書中記載的背景技術的總體情況,并以背景技術作為理解發明創造的技術起點。一般來說,專利申請人對背景技術有更深更準確的了解,尤其是專利申請某個領域的總公司人員。他們提供的現有技術對作者具有重要的參考意義。

        3.確定發明要點并撰寫獨立權利要求在透徹理解背景技術之后,申請人們可以結合技術公開書中將要提交的技術描述申請確定一系列發明點,并根據關鍵發明點確定獨立權利要求的保護范圍。在一個相對完整的披露書中,申請人們將一個接一個地列出發明要點。

        上述確定的背景技術可以幫助撰寫人者識別發明點是否是現有技術,并排除現有技術中已經公開的發明點.如果在專利檢索之后發現所有發明點都是現有技術,那么撰寫人應該向申請檢索到的現有技術文檔發送一封信,以通知專利申請相關的專利申請不是新的,并要求申請補充數據或撤回案例。確定發明點后,撰寫人應選擇關鍵發明點作為獨立權利要求的發明點,開始撰寫獨立權利要求。在技術公開書中,申請人們一般會指出關鍵的發明點,或者盡管他們沒有指出,他們會對關鍵的發明點做出詳細的陳述。此時,關鍵發明點可以與背景技術進行比較和劃分,以編寫獨立的權利要求。

        假冒商標注冊罪嚴重嗎?假冒商標注冊罪嚴重的,假冒注冊商標情節特別嚴重的,將處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。假冒注冊商標罪是指違反商標管理法規,未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的行為。

        《中華人民共和國刑法》第二百一十三條,假冒注冊商標罪:未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。如何認定假冒商標注冊罪嚴重不嚴重?

        根據我國刑法第213條的規定,情節嚴重程度是區別假冒商標注冊罪與非罪的關鍵,只有當行為人的情節達到一定程度才作為犯罪處理,否則則按一般的侵權行為處理。在認定情節嚴重時,按照《知識產權犯罪解釋》第1條規定屬于刑法第213條規定的“情節嚴重”的有以下幾種:非法經營數額超過五萬元或者違法所得數額超過三萬元的;假冒注冊商標超過兩種以上,并且非法經營數額超過三萬元或者違法所得數額超過二萬元的;具有其他嚴重情節情形。該解釋對“情節特別嚴重”的情形規定有:非法經營數額超過二十五萬元或者違法所得數額超過十五萬元的;假冒注冊商標超過兩種以上,并且非法經營數額超過十五萬元的或者違法所得數額超過十萬元的;具有其他特別嚴重情節情形的。由以上規定可以看出“非法經營數額”與“違法所得數額”在界定假冒注冊商標罪罪與非罪的重要作用,對兩個概念的準確理解是判定“情節嚴重”的前提。除“非法經營數額”與“違法所得數額”以外,還有其他客觀因素來決定“情節嚴重”。

        從世界范圍講,知識產權概念,是指關于人類在社會實踐中創造的智力勞動成果應該享有的專有權利,主要包括商標權、專利權、著作權等。它們是知識產權法制構架的重要支柱,是激發創新潛能、保護智創成果,發展科學文化事業的制度保障,亦是國際多邊條約通行的慣例。

        一般來說,把具有獨創性的文學藝術作品和具備新穎性的專利稱作知識產權,誰都不會有疑問。但說商標也屬知識產權,好多人犯糊涂,說不清。眾所周知,知識產權由工業產權與著作權(版權)構成。而早在1883年簽訂的《保護工業產權巴黎公約》就明確:工業產權是指人們依法對應用于商品生產和流通中的創造發明和顯著標記等智力成果,在一定地區和期限內享有的專有權。包括發明、實用新型、外觀設計、商標、服務標記、廠商名稱、貨源標記、原產地名稱以及制止不正當競爭的權利。我國的工業產權主要指商標專用權和專利權。

        以商標為例,從2017年底的信息可知,我國依法注冊的各類有效商標已達一千一百余萬件,屬世界前列。就我們山西而言,至2017年底,累計有效注冊商標已突破十萬件,其中歷屆認定的著名商標已近一千件,地理標志性證明商標47件,商標局行政認定的馳名商標87件。

        有人常問,既然商標是知識產權,山西有那么多著名馳名商標,為何全國市場耳熟能詳的山西品牌卻寥寥無幾呢?筆者以為,這樣尖銳實在的疑問背后,實際反映了我省在實施品牌戰略中,既對商標在品牌創建中的作用及其使用策略知識缺乏應有的研學,更對商標從屬知識產權的本質內涵,缺乏深層剖析和正確的理論引導。

        縱觀這些年商標熱的背后,不少人乃至有的商標主管人員認為,既然商標屬知識產權,一經注冊就享有專用權,就可特許加盟,就可連鎖經營,甚至就可依此實施低成本品牌擴張戰略。這種知其然不知所以然的喧鬧背后,實質是對商標與品牌成名的緣源缺乏深層了解、對商標構成知識產權屬性的本質元素缺乏深刻認識,對現代商標法制的演進亦缺乏研究所致。

        實例證明,無論何種制度確立的商標權,它首先是作為一種法律擬制性權利。就像你在銀行開了個帳戶,這個帳戶歸你專有,誰都不得侵權假冒,且受法律保護。但這個帳戶值不值錢,全看你的帳中存有多少錢!商標權保護亦是同理。其知識產權屬性的含金量高低,全看商標權人在商事活動中,為提升商標知名度、美譽度和來源性商譽識別的巨大智力財力和人力投入;全看這些投入所積淀的知慧創造成果,如管理創新、科技創新和產品(服務)創新等;全看是否與信息社會語境及價值傳遞契合效果。而不僅僅是符號意義上的商標L0G0設計創意。

        專利、商標與著作權同屬知識產權,但著作權的獲得強調獨創性,專利權的取得應有新穎性,而商標確權要求的則是便于識別的顯著性,即對指定產品或服務來源的識別功能。從品牌創建看,商標的這一功能的形成,絕不能僅靠商標注冊時標識本身的感官識別,更為核心的是:通過誠信合法的在先使用、承諾兌現的連續使用、經營拓展的特許使用,為相關商標鑄塑的品類、品質、品位創新為載體的內涵識別性。這種識別性疑聚積淀的是科學技術創新、產品服務創新、商業模式創新、營銷推廣創新和AI應用創新等方面持續形成的智慧創造成果。

        這種成果附著于受保護的商標標識,形成的以人們心智認知為依托的商譽競爭優勢,不僅提高了企業專注創意創新創造的積極性,亦對促進社會經濟發展和提高人民福祉意義重大。所以,各國都將這種成果視為知識產權,并于以強有力保護。

        隨著經濟社會的發展,我國知識產權法制建設日益強化。如新修訂的商標法,不僅對侵權假冒加重了處罰力度,而且專設有制止惡意不當注冊行為的條款,旨在維護以申請在先為獲權前置的商標注冊秩序。對在先使用并具有相當知名度的商務標識,賦予相對抗辯權利,其本意就是對合法在先已使用商標疑結的智慧創意成果的尊重。對連續三年不使用的商標,任何人可以請求主管機關予以撤銷。對權益糾紛中依據有效使用獲得的知名度認定的馳名商標,既可以跨類排斥他人的搭便車,其市場商譽亦是更有力的競爭利器。

        由此可知,任何形態確立的商標權,只有通過誠信合法的在先使用、承諾兌現的連續使用、經營拓展的特許使用,商標才能在心智認知顯著性和市場消費便利性的歷練中,通過品牌體驗和品質服務承諾兌現,積淀成真正意義上可支撐企業發展的知識產權。

        概言之,惟有以創新為引擎的經營管理、商業運營、市場營銷和廣告傳播強力支撐的商標使用,注冊商標才會真正榮膺為企業知識產權屬性的搖錢樹。將智慧創意成果產權化,以產權化的智慧創意成果推進品牌化,是所有注冊商標持有人、著名馳名商標所有人和地理標志證明商標使用人,實現夢想、展翅博翔的惟一正道!除此,別無它途。否則就如同人名與名人的邏輯一樣,你以主觀愿望申請注冊商標,只能同戶口薄上的名字一樣,僅是一種戶藉登記,與能否榮膺成公眾敬慕的名人,似無半毛因果關系。

        自己申請專利和找專利代理公司效果是一樣的,只不過專利代理公司的專業性要比你高,而且人家天天在寫專利,所以在速度上有一定的優勢,而且對專利法比較了解,下面我們一起仔細看看兩者申請專利的區別吧。

        1、專業性不同

        代理公司代理申請專業、更省力,保證發明人或者合法受讓人正確地辦理取得和維持專利權的各種法定手續。

        如果申請人不熟悉專利的法律規定及怎樣申請專利,又不委托專利代理人,就不能有效地維護自己應有的權利,甚至會喪失本應該得到的權利。

        2、文件撰寫質量不同

        國家專利局對申請文件的格式有比較嚴格的要求,如果文件不符合要求,會被要求補正。撰寫權利要求必須用專門的法律語言,準確地限定保護范圍。在整個專利申請中,還要注意遵守引起不利法律后果的各種限制。

        如果違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不能提出申請;缺乏應當具有的專利條件,也不能提出申請;還包括對公開專利提出的異議的及時答辯,宣告專利無效或者撤銷及侵犯專利權的行為向人民法院提起訴訟和為了維持專利權按時如數繳納專利年費等。

        自己申請專利不僅需要及時正確地完成法律規定的撰寫手續和要求,還需要懂得有關發明的技術知識,掌握專利法的規定和實質,熟悉專利業務,具備專門從事這些工作的時間和精力。

        3、花費成本不同

        個人辦理路途辛苦,費時費力,而且受理速度一般不如代理公司,耗費的綜合成本比請代理公司代理高。

        代理公司申請專利因為熟悉流程,操作起來更加省時省力。

        從上面兩者的比較大家不難看出,自己申請和找代理公司申請的利弊關系了,如果自己有興趣和足夠的時間可以自己寫專利,但是難度比較大。

        上一產品: 南寧專利申請

        下一產品: 貴港專利申請

        版權所有:河池昆吾知識產權代理有限公司   網站地圖  技術支持QQ/微信:1766534168

        久久无码精品一区二区三区_夜夜高潮夜夜爽夜夜爱无码_国产啊v免费在线观看
      2. <track id="68pf2"></track>
        <output id="68pf2"><legend id="68pf2"></legend></output>
        1. <acronym id="68pf2"><strong id="68pf2"></strong></acronym>
          <p id="68pf2"><label id="68pf2"></label></p>
        2. <p id="68pf2"><strong id="68pf2"><xmp id="68pf2"></xmp></strong></p>